+7 (495)  Доб. Москва и область +7 (812)  Доб. Санкт-Петербург и область

Малозначительность деяния в уголовном кодексе

Малозначительность деяния в уголовном кодексе

Опишите ситуации, в которых УК РФ может быть при- 4. В международном аэропорту Домодедово сотрудники ор- менён к иностранным гражданам и лицам без гражданства. Каковы основные направления совершенствования уго- ронов. Информация о пребывании Яира К.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Вы точно человек?

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Понятие преступления. Статья 14 УК РФ

Умышленная преступная деятельность является одним из видов сознательной, целенаправленной деятельности человека, которая складывается из определенных этапов. Как известно, преступное деяние может выразиться в преступном единовременном акте, образующем состав преступления. Однако в целом ряде случаев преступная деятельность протекает на протяжении более или менее длительного времени.

За этот период лицо поэтапно осуществляет свое преступное намерение. Первоначально у человека возникает определенное намерение, он ставит перед собой конкретную цель. Затем после обдумывания и иногда борьбы мотивов он принимает решение действовать в определенном направлении и добиться желаемых результатов. Осуществляя задуманное, он совершает вначале приготовительные действия, а затем приступает к исполнению деяния и достижению поставленной цели. Нередки случаи, когда преступнику не удается довести преступление до конца, то есть оно прерывается на одном из этапов развития по причинам, не зависящим от виновного.

В этих случаях преступные действия виновного все равно приобретают уголовно-правовое значение. Соответственно возникает вопрос об уголовной ответственности на различных стадиях совершения преступления. Вопросы правильного определения состава преступления имеют особую актуальность, в связи с этим автор поставил перед собой решение следующих задач: 1.

Определение понятия преступления и его признаков. Изучение отличительных признаков преступления от проступка. Рассмотрение соотношения понятий "преступление" и "состав преступления". При написании курсовой работы были использованы различные нормативные акты и юридическая литература.

Была использована различная научная и обзорная литература по данной теме. Структура курсовой достаточно проста. Она включает в себя: введение, три главы, заключение и список литературы. Понятие преступления 1. Формирование понятия преступления исторический анализ Преступление - категория не только правовая, но и социально-политическая, исторически изменчивая. Однако из этого не вытекает, что преступлениями во все времена и эпохи признавались только деяния, представляющие угрозу для экономически господствующих классов, в руках которых была сосредоточена вся полнота власти.

Начиная с древних времен преступления и необходимость борьбы с ними рассматривались многими философами в плоскости категорий "добро и зло". При этом преступление всегда считалось величайшим злом, а борьба с ним - добром и справедливостью. По мнению многих философов, социологов и криминалистов, социальная сущность преступления состоит в том, что оно создает опасность для условий жизненного существования общества, нарушая их1.

Уголовное законодательство на протяжении многовековой истории защищало и защищает не только интересы господствующих классов, но блага и интересы всех членов общества от преступных посягательств. Классовый подход к оценке обществом преступных деяний имел место в истории, и особенно это проявлялось в Древнем мире и Средних веках. Так, убийство раба в Древнем Риме не расценивалось как преступление, ибо раб, согласно древнеримским законам, был вещью, поэтому лишение его жизни считалось гражданско-правовым деликтом.

Посягательство же раба на жизнь и имущество свободного человека всегда рассматривалось как преступление и влекло суровое наказание. Вместе с тем деяния, совершаемые свободными людьми - патрициями и плебеями, нарушающие условия существования римского общества, признавались преступлениями например, убийство, вымогательство, казнокрадство, насилие над личностью, подделка монет или документов, лжесвидетельство, нарушение присяги, государственная измена и влекли различные наказания.

При феодализме действовало кулачное право. Каждый феодал в своих владениях был и воспитателем, и законодателем, и исполнителем законов, а чаще всего наказывал своих подданных за малейшие провинности так, как ему вздумается. Этот принцип давал судам, являвшимся органами абсолютизма, право карать за действия, которые ни королевскими ордонансами указами , ни обычным правом не считались преступными.

Меру наказания суды устанавливали также по своему усмотрению или мнениями средневековых юристов-авторитетов2. Кроме того, в условиях феодализма не было разработано само понятие отдельных преступлений.

Исторически общее понятие преступления появилось как в законодательстве, так и в теории уголовного права значительно позже, чем понятие конкретных видов преступления: убийства, кражи, вымогательства, государственная измена и т.

Логика исторического развития уголовного законодательства была таковой, что сначала образовались конкретные понятия и институты Особенной его части, а затем Общей.

Другими словами, в основе образования уголовно-правовых понятий лежал индуктивный метод. Так, древнейший правовой памятник российского государства "Русская правда" не знал термина преступления, а прибегал к понятию "обида", которое являлось родовым понятием убийства и кражи "татьбы". При этом четкого разграничения между обидой и гражданскими правонарушениями не проводилось, поскольку "обида" влекла имущественное взыскание. В российском законодательстве понятие преступления появляется при Петре I в Артикуле Воинском 1715 г.

В XIX в. Конкретные же виды преступлений содержались в Особенной части Уложения. Общее понятие преступления могло появиться лишь в результате четко разработанной системы Особенной части, содержащей подробный перечень конкретных преступных деяний.

К сожалению, в уголовных законах феодальных государств такого перечня не было, а это порождало произвол. На данное обстоятельство первыми обратили внимание идеологи идущей к власти буржуазии во второй половине XVIII в.

В трудах Монтескье, Вольтера, Беккария выдвигались такие прогрессивные для уголовного законодательства принципы, как: нет преступления, если оно не указано в законе; соразмерность суровости наказания тяжести совершенного преступления; отмена жестких и мучительных наказаний, присущих феодальному уголовному праву; смягчение наказаний.

В своей знаменитой книге "О преступлениях и наказаниях", вышедшей анонимно в 1764 г. Никакой судья являющийся только частью общества не может, не нарушая справедливости, устанавливать наказания для других членов общества"3.

Беккария также считал, что преступление - это деяние, причиняющее вред обществу. В Декларации прав человека и гражданина 1789 г. Впервые законодательное определение понятия преступления было дано во Французском уголовном кодексе 1810 г. Отражение этого принципа в уголовном законодательстве следует рассматривать как достижение буржуазной уголовно-правовой мысли и прежде всего идей Беккария и Вольтера. Определение преступления как деяния, запрещенного уголовным законом под угрозой наказания, получило в науке уголовного права наименование "формальное определение преступления".

В отечественной науке уголовного права послеоктябрьского периода формальное определение преступления подверглось резкой критике как маскирующее и затушевывающее классовую природу и социальную сущность преступления в буржуазном государстве.

В противовес формальному определению преступления предлагалось "материальное определение преступления". Так, в Руководящих началах по уголовному праву 1919 г. Нетрудно заметить, что в определении преступления отсутствовало указание на запрещенность его уголовным законом, а Особенная часть с конкретным перечнем преступных деяний в уголовном законодательстве отсутствовала до 1922 г.

Согласно же ст. N 2 "О суде" суды при рассмотрении уголовных дел могли руководствоваться законами дореволюционной России, поскольку таковые не противоречили социалистическому правосознанию. Следовательно, при отсутствии конкретного и законодательно закрепленного перечня преступных деяний суды должны были руководствоваться социалистическим правосознанием. Последнее не могло не породить произвола и беззакония. В статье 6 Кодекса говорилось: преступлением признается всякое общественно опасное действие или бездействие, угрожающее основам советского строя и правопорядка.

Данное определение преступления воспроизводилось и в ст. Акцентируя внимание на общественной опасности как основном признаке преступления, законодатель игнорировал такой важный признак преступления, как запрещенность его уголовным законом.

Более того, в этом усматривалось основное преимущество материального определения преступления по сравнению его с формальным. Волков, - только советское законодательство может в своих формулировках раскрыть действительно материальное содержание преступления: Мы решительно отказываемся от принципа "nullum crimen sine lege", устанавливая применение репрессии по аналогии"5.

Аналогия означала применение к совершенному деянию, ответственность за которое прямо не была предусмотрена законом в момент его совершения, уголовного закона, устанавливающего ответственность за наиболее сходное с ним преступление.

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. Пробелы в уголовном законе с этого момента восполнялись только самим законодательством, а не правоприменительной практикой. Здесь материальное определение понятия преступления, раскрывая природу преступления как деяния общественно опасного, вместе с тем теснейшим образом сочеталось с формальным нормативным признаком определения преступного деяния как деяния, запрещенного уголовным законом.

В части 1 ст. Преступное деяние посягает на общечеловеческие ценности, примерный перечень которых содержится в ч. К ним относятся: права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй Российской Федерации.

Понятие и признаки преступления Согласно ст. Под термином деяние в русском языке имеется в виду "действие, поступок, дело... Деяние - это родовое понятие действия или бездействия. Под действием следует понимать активную форму внешнего поведения. Действие - это "целенаправленный процесс, подчиненный представлению о том результате, который должен быть достигнут, то есть процесс, подчиненный сознанию цели"8. Действие в уголовно-правовом значении этого слова должно быть осознанным и волевым.

Это значит, что действие всегда совершается, находясь под контролем сознания и воли лица. Действие - это конкретный акт поведения. Так, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа ст.

Большинство преступлений может быть совершено только путем активных действий кража, грабеж, разбой, хулиганство, изнасилование, бандитизм и т. Бездействие - это пассивное поведение лица, неисполнение лицом определенных предписаний, в результате чего в ряде случаев наступают опасные последствия.

Под бездействием имеется в виду социальная характеристика поведения лица. Обязанность лица действовать обусловлена рядом юридических оснований. В статье 14 УК РФ дается определение не конкретного преступления, а понятия преступления, то есть содержатся указания на важнейшие признаки преступления, позволяющие отграничить преступление от иных правонарушений.

Основным признаком преступления согласно ст. В уголовном праве общественная опасность выступает в двух ипостасях, выполняет двоякую функцию. Как социологическая категория общественная опасность учитывается законодателем в процессе криминализации, при установлении уголовно-правовых запретов за определенные виды деяний, наносящих вред обществу. Когда же уголовный запрет за совершение конкретного деяния установлен, то общественная опасность выступает в узко юридическом значении как социальное свойство, материальный признак преступления.

В отечественной науке уголовного права под общественной опасностью преступления понимается способность деяния причинить вред общественным отношениям или поставить их под угрозу причинения такого вреда.

Раскрыть общественную опасность преступления это значит показать, какой вред для общества несет данное преступление. Наконец, опасность деяния исторически имеет изменчивый характер10. Нетрудно заметить, что акцент делался на классовом характере общественной опасности, что соответствовало классовому подходу к оценке преступления.

Общественная опасность - объективная категория, она не зависит от воли законодателя. Последний призван выявлять только те деяния, которые являются общественно опасными, и правильно отражать их в нормах уголовного закона.

Общественная опасность преступного деяния состоит из ряда компонентов. Она определяется прежде всего важностью объекта преступного посягательства, характером и размером преступных последствий, способом, формой вины и т.

Умышленная преступная деятельность является одним из видов сознательной, целенаправленной деятельности человека, которая складывается из определенных этапов. Как известно, преступное деяние может выразиться в преступном единовременном акте, образующем состав преступления.

Понятие малозначительности деяния …………………………………………. Условия признания деяния малозначительным…………………………………. Отграничение преступления от иных правонарушений ………………............... Как следствие, в современных условиях далеко не совершенного законодательства и весьма противоречивой правоприменительной практики особую актуальность приобретают вопросы определения границ преступного. Малозначительность деяния на данный момент остается одной из наиболее сложных для уяснения категорий теории уголовного права и правоприменительной практики.

История и эволюция понятия преступления в России

В практике судов Иркутской области в настоящее время все чаще и чаще встречаются деяния, акты поведения людей формально преступные, но отличающиеся от уголовно — противоправных действий бездействия своей сущностью. Как следствие, в современных условиях далеко несовершенного законодательства и весьма противоречивой правоприменительной практики особую актуальность приобретают вопросы определения границ преступного. Малозначительность деяния на данный момент остается одной из наиболее сложных для уяснения категорий теории уголовного права и правоприменительной практики. До сих пор не сформулировано четкое определение понятия малозначительности. Уголовный закон ограничивается лишь указанием на характер исследуемого явления отсутствие общественной опасности при формальном наличии всех признаков состава преступления. Однозначно не определена правовая природа категории.

Малозначительность деяния: понятие, содержание и социально-правовая сущность

Скачать Aвтор: Занегина Кристина Примечание:от редактора: автор определяет категорию работы: на титульном листе - контрольная, в тексте - курсовая? Антонова Е. Проверил к. Для осуществления стоящих перед уголовным законодательством задач охраны защищаемых уголовным правом интересов необходимо точное определение понятия преступления. Действительно, без него невозможно представить существование всей науки уголовного права, так как с помощью него дается ответ на то, какие деяния являются незаконными, какие условия должны быть, чтобы признать деяние преступлением, а лицо, совершившее это деяние - преступником, какие преступные действия более опасные для общества, какие менее. На это понятие опирается законодатель, устанавливая санкции за различные виды преступлений. На данном этапе развития нашего государства, когда мы стремимся стать частью цивилизованного демократического мира, необходима перестройка всей правовой системы в целом, а уголовного права в частности, и нужно чтобы оно уголовное право , было защитником граждан, а не было слепым карательным орудия государства, а для этого понятие преступления, как ключевая категория уголовного права, должно быть конкретным, основанным на принципах справедливости и равенства всех перед законом.

Понятие преступления.

В княжеских уставах можно найти и более широкое понимание преступления, охватывающее и некоторые формальные составы. Это — заимствование из византийского канонического права. Теперь преступлением считаются любые деяния, запрещённые уголовной нормой, хотя бы они и не причинили непосредственного ущерба конкретному лицу например, преступления, направленные против суда. В Литовском Статуте и других памятниках права Западной Руси понятие права определялось по-разному. При этом под нарушением норм права понималось нарушение как закона, так и обычных норм права. Развитие уголовного права в период централизации и образования единого русского государства связано главным образом с изданием Судебника 1497 г. Под преступлением понимались всякие действия, которые так или иначе угрожали государству или господствующему классу в целом и поэтому запрещались законом. В отличие от Псковской судной грамоты, Судебник даёт термин для обозначения преступления. Соборное Уложение 1649 года в целом трактовало понятие преступления так же. Первое определение преступления даётся в Артикуле воинском Петра I.

1baybarin_a_a_greben_kov_a_a_sheveleva_s_v_ugolovnoe_pravo_ro

Статья 14 УК РФ. Понятие преступления Новая редакция Ст. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.

Малозначительность деяния: понятие, содержание и социально-правовая сущность Материал из CrimLib. Уголовный кодекс РФ в ст.

.

Так, в зависимости от характера и степени общественной опасности деяния в статье 15 УК Российской Федерации законодатель делит преступления.

Статья 14 УК РФ. Понятие преступления

.

.

.

.

.

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев. Будь первым!

© 2020 asbir.ru