+7 (495)  Доб. Москва и область +7 (812)  Доб. Санкт-Петербург и область

Сколько очередей законных наследников различало право юстиниана

Предметом изучения предлагаемого курса являются важнейшие институты имущественного и связанного с ним семейного права периода принципата период классического римского права и абсолютной монархии Древнего Рима. В итоге студент должен быть готов к прочному усвоению гражданского права и его правовых институтов. Римское право находится в неразрывной связи с другими учебными дисциплинами. Наиболее тесная взаимосвязь имеется, в частности, с такими предметами как история государства и права зарубежных стран, теория государства и права, гражданское право и иные учебные дисциплины цивилистической направленности, гражданский процесс. История государства и права зарубежных стран выступает связующим звеном между историческим и догматическим подходами к изучению римского права. Она позволяет произвести первичное знакомство с правовыми институтами Древнего Рима, их развитием и местом во всемирно историческом процессе развития права.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Очередь наследников по юстиниану

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 026. Античная история: Юстиниан и жена его Юстиция или Диснейленд Ватикана

Римское частное право выработало важнейшие понятия наследственного права, воспринятые современными правовыми системами. К таким понятиям и положениям относятся: наследство hereditas — имущество, переходящее в связи со смертью собственника; наследодатель defunctus — умерший ; наследник heres ; универсальное правопреемство, в соответствии с которым на наследника переходят все имущественные права и обязанности, включая долги наследодателя; сингулярное правопреемство — преемство в отдельном праве; основания наследования и порядок приобретения наследства; отношения наследников между собой и с кредиторами наследодателя 467.

В римском праве наследование выступало как универсальное, так и сингулярное правопреемство. Наследование было возможно по двум основаниям: по закону hereditas legitima - законное наследство и по завещанию secundum tubulas testamenti.

Характерной особенностью римского наследственного права была недопустимость сочетания двух названных оснований завещания и закона при наследовании после одного и того же лица, то есть недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства — к наследникам по закону.

Таким образом, если в завещании был назначен хотя бы один наследник, пусть даже в ничтожной доле, наследство открывалось по завещанию, и наследники по закону не призывались. Завещанию придавала юридическую силу его форма, которая была выражением воли наследователя. Частные завещания составлялись в присутствии семи свидетелей. Публичные завещания имели несколько форм: перед судом, магистратом или императором.

Тенденция к преобладанию письменного завещания по сравнению с устной наметилась во второй половине республиканского периода, и в Поздней империи нормальным становится письменное завещание, подписанное завещателем и семью свидетелями 469. При отсутствии завещания имущество умершего переходило к наследникам по закону. В наследовании по закону основными являются правила, устанавливающие круг законных наследников и размер наследственной доли каждого из них.

Древнейшая римская система наследования по закону исходила из семейной общности имущества и агнатского родства. Преторское право в регулировании наследственных отношений отразило тенденцию преобладающего значения когнатс- кого родства над агнастическим, явившейся следствием распада патриархальной римской семьи. Процесс вытеснения аг- натического родства когнатическим в качестве основания наследования был завершен новеллами Юстиниана, которые вовсе не упоминают агнатов и говорят лишь о когнатах 410.

Новеллы устанавливают пять очередей законных наследников: первая очередь — все нисходящие родственники умершего с тем, что каждое поколение после первого, то есть внуки, правнуки, наследуют по праву представления; вторая очередь — все восходящие родственники, а также родные братья и сестры с тем, что близкие родственники устраняют от наследования более отдаленных; третья очередь — неполнородные братья и сестры умершего, а также их потомство, наследующее по праву представления; четвертая очередь — все прочие кровные родственники без ограничения с тем, что более близкая степень родства устраняет более отдаленную; пятая очередь — переживший супруг 411.

Размер наследственной доли определяется в соответствии с правилом, согласно которому законные наследники одной и той же очереди наследуют в равных частях 472. Римское право различало две стадии наследования: открытие наследства и вступление в наследство 473. Наследство открывается в момент смерти наследодателя.

Открытие наследства является условием преемства в имущественных правах и обязанностях наследодателя как законными наследниками, так и указанными в завещании. Но эти лица еще не становились собственниками вещей в момент открытия наследства.

Переход прав происходит только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять наследство.

Все они обязывались законом к принятию наследства, поскольку переход имущества к указанным лицам означал оставление его в семье наследодателя.

Поэтому они назывались обязательными наследниками. Наследство принималось добровольными наследниками одним из двух способов: торжественным заявлением в присутствии свидетелей или конклюдентными действиями, определенно свидетельствующими о соответствующем решении. По преторскому праву принятие наследства оформлялось вводом во владение, а по Кодификации Юстиниана достаточно было подачи соответствующего письменного заявления в магистрат.

Срока для принятия наследства не существовало, но он мог быть установлен судом по требованию кредиторов наследодателя.

Преторское право определило этот срок в сто дней для нисходящих и восходящих и в один год — для прочих наследников. С принятием наследства на наследника переходили не только все имущественные права наследодателя, но и имущественные обязанности, кроме неразрывно связанных с личностью.

Таким образом, сущность русского завещательного распоряжения, как и в римском праве, имущественная. Между тем русское законодательство допускало, в отличие от римского права, наличие в завещании неимущественного распоряжения, например, о назначении опекуна малолетним наследникам, определение системы воспитания, указание места погребения и т.

Лицо, находящееся под следствием и судом, могло оставить завещание, которое начинало действовать с момента вступления в силу приговора в отношении этого физического лица 476. Русское законодательство так же, как и римское, признавало два основания наследования: завещание 477 и закон 478.

Между тем в русской цивилистике высказывалось мнение о том, что обычная практика в России использовала и третий вид наследования — по договору двух или более лиц 479, назначавших друг друга наследниками после себя. Однако русское право не признавало этого основания для наследования по причине того, что договор устраняет возможность дальнейшего изменения воли наследодателя, в отличие, например, от завещания. А это, в свою очередь, противоречит принципу свободы воли наследодателя 480.

Русское право установило такую же процедуру возникновения права на наследство, какой придерживалось и римское право, а именно: оно различало понятия открытия наследства и вступления в наследство, придавая им в обеих системах права одинаковое содержание 481.

Русское право под влиянием римского первоначальную словесную форму завещательного распоряжения заменило на письменную форму482. Также допускались только нотариальная и домашняя то есть без участия органов власти, желательно, при участии свидетелей формы завещания 483. Русское и римское право допускают фидеикомиссные субституции, то есть завещательные распоряжения наследникам передать на случай своей смерти унаследованное имущество другому лицу, также указанному в завещании 484.

Не чужда ему была и идея легата, однако русское законодательство не дает определения этого понятия, не устанавливает условий и последствий его назначения.

В ряде статей Свода законов 485 говорилось о денежных выдачах, к которым завещатель обязывал наследников своего имущества. Признавала легат и судебная практика 486. Более того, право эпохи нового времени не только в России, но и в других странах Германия, Англия, Франция идет дальше и вводит институт душеприказчиков, которого не знало римское право.

В России они должны были приводить в исполнение волю завещателя помимо наследников, между которыми могут существовать споры, а воля завещателя не исполнена 487.

Русское, римское право, а также и западное, восприняли норму о назначении наследника под отлагательным условием, но не допускали завещания под отменительным условием 488.

Римское право, как мы могли убедиться из рассмотренного выше, не допускало, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства — к наследникам по закону.

Русское же право это допускало. Так, в тех случаях, когда имущество было завещано двум лицам поровну, но ко времени открытия наследства одно из них становилось неспособным к принятию, половина имущества поступала к наследнику по завещанию, а другая — к наследникам по закону, не исключая того, кто мог уже получить свою долю наследства согласно завещательному распоряжению 489.

В русском праве получило дальнейшее развитие положение о возможности наличия нескольких завещаний, притом не только отменяющих одно другим в силу разного времени их составления, но и таких, которые дополняли одно другим в отношении распоряжения всей наследственной массой490.

Оно также, в отличие от римского, допускало некоторые ограничения в правоспособности к принятию наследства, которые отражали и некоторые национальные особенности русского наследственного права. Сюда включаются: запрещение завещать недвижимые дворянские имения лицам, не имеющим права владеть ими 491, запрещение завещаний недвижимости в пользу евреев, поляков и иностранцев в тех местностях, в которых они не могут владеть недвижимостью или могут приобрести их только в силу наследования по закону 492 правда, римское право ограничивало правоспособность Перегринов.

При этом в римском и в русском законодательстве допускались случаи ограничений завещательных распоряжений. Однако русское законодательство вводит ограничение свободы завещаний по роду имущества. Так, родовые имения не подлежали завещанию вообще 493. В римском и в русском праве наследование по закону бымо построено на началах кровного родства, при этом без ограничения степенями родства. Родственники, имеющие право наследования, призывались к наследованию последовательно, в порядке кровного родства, а не совместно.

При этом ближайшие родственники фактически полностью устраняли последующих родственников. Нисходящая линия и в римском, и в русском праве имела ближайшее право наследования 494. Российское законодательство имело свои особенности, связанные с порядком наследования по нисходящей линии: наследовали родственники и по мужской, и по женской линии, но наследники по мужской линии наследовали большую долю, чем наследники по женской линии.

Но при наследовании в боковой линии женщины-сестры при живых родных братьях вообще лишались наследства 495. Кроме того, российское наследственное право вообще лишает супруга супругу умершего на какое-либо наследство, чего не делает римское право, помещая супругов в пятую очередь для получения наследственной доли по закону. Это свидетельство влияния патриархальных традиций в России. Следует заметить, что это особенность не только российского закона. Такие же черты патриархальности мы наблюдаем и в гражданских кодексах Франции, Германии, других стран на сходной стадии социально-политического развития 496.

Между тем в конце XIX века в английском закон 1890 года , французском закон 1891 года , германском уложение праве наметилась тенденция к расширению права супруга на наследство 497. Гражданский кодекс РФ в качестве одного из производных способов приобретения права собственности также устанавливает приобретение права собственности в порядке наследования: в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом 498.

В Риме и в России наследование было возможно по завещанию или по закону. В соответствии с принципом свободы завещания наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не отменено или не изменено завещателем.

Правило о том, что наследство делится поровну между законными наследниками первой очереди также пришло к нам из Рима. В российском праве также существует правило обязательной доли. ГК РФ устанавливает, что несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя в том числе усыновленные , а также нетрудоспособный супруг, родители усыновители и иждивенцы умершего наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону 499 Так же, как и в римском праве, в российском законодательстве право на обязательную долю имеют ближайшие родственники наследодателя, относящиеся к первой очереди.

Но в российском законодательстве предусмотрено еще одно условие — нетрудоспособность родственника или нахождение его на иждивении у наследодателя. Также российский законодатель предусмотрел больший размер обязательной доли, чем римские юристы, хотя при Юстиниане размер обязательной доли определялся более гибко: в зависимости от того, какую часть наследства по закону получило бы данное лицо.

Российское право вслед за римским лишает обязательной доли недостойных наследников. К ним отнесены граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против интересов наследодателя, кого-либо из его наследников или против последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены судом.

Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что указанные действия должны быть установлены приговором суда и совершены умышленно. Если же лицо осуждено за совершение неосторожного преступления, то указанное обстоятельство не может служить основанием для отстранения его от наследования 500. Наследодатель может распорядиться своим имуществом по своему усмотрению путем составления завещания. Завещание должно быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено.

Такое завещание передается в закрытом конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Это нововведение, несомненно, отражает преемственность из русского дореволюционного права, имевшего такой же порядок. Наследство открывается со смертью гражданина. Факт смерти, установленный на основании медико-биологических данных, удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом органами загса.

К смерти гражданина по правовым последствиям приравнивается объявление судом безвестно отсутствующего гражданина умершим, а также установление судом факта смерти гражданина. Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим — день вступления в законную силу соответствующего решения суда либо тот день, который указан в его решении.

Если оно неизвестно, то местом открытия наследства признается место нахождения наследства или его основной части. В момент открытия наследства возникает наследственное правоотношение.

Его юридическое содержание составляет право наследника, призванного наследованию по закону или завещанию, принять наследство или отказаться от него. Право на принятие наследства может быть осуществлено как путем прямого волеизъявления подачей наследником заявления о принятии наследства в нотариальную контору по месту его открытия , так и конклюдентными действиями, из содержания которых можно сделать вывод о намерении наследника принять наследство путем вступления во владение или управление наследственным имуществом.

В проекте раздела VI уточняется порядок фактического вступления во владение или управление наследственным имуществом. Этот порядок действует, в частности, когда наследник: - принял меры сохранения имущества и защиты его от посягательств или притязаний третьих лиц; - произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; - оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся ему суммы.

Для принятия наследства в законе установлен шестимесячный срок с момента его открытия. Если наследник в указанный срок наследство не примет, то он утрачивает право на его принятие. В то же время, если срок пропущен по уважительным причинам, он может быть продлен судом. Наследник может принять наследство после уточнения указанного срока и без обращения в суд, если на то согласны все остальные наследники.

После принятия наследства наследники должны обратиться в нотариальную контору за выдачей свидетельства о праве на наследство.

Оно выдается наследникам по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Недвижимое имущество и право на него подлежат также государственной регистрации.

Кого считали недееспособными? А кого полностью дееспособными? Когда ребёнок становился правоспособным?

Римское частное право выработало важнейшие понятия наследственного права, воспринятые современными правовыми системами. К таким понятиям и положениям относятся: наследство hereditas — имущество, переходящее в связи со смертью собственника; наследодатель defunctus — умерший ; наследник heres ; универсальное правопреемство, в соответствии с которым на наследника переходят все имущественные права и обязанности, включая долги наследодателя; сингулярное правопреемство — преемство в отдельном праве; основания наследования и порядок приобретения наследства; отношения наследников между собой и с кредиторами наследодателя 467. В римском праве наследование выступало как универсальное, так и сингулярное правопреемство. Наследование было возможно по двум основаниям: по закону hereditas legitima - законное наследство и по завещанию secundum tubulas testamenti. Характерной особенностью римского наследственного права была недопустимость сочетания двух названных оснований завещания и закона при наследовании после одного и того же лица, то есть недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства — к наследникам по закону. Таким образом, если в завещании был назначен хотя бы один наследник, пусть даже в ничтожной доле, наследство открывалось по завещанию, и наследники по закону не призывались.

94. Очереди наследников. Обязательные наследники.

Наследование по закону в цивильном праве 113. Наследование по закону в цивильном праве Наследование по закону происходило, когда собственник не оставил завещания или завещание признавалось недействительным. В Законе XII таблиц наследниками по закону признавались лица, состоявшие в родстве с наследодателем: в архаичную эпоху таковыми считались лица с агнатским родством по общей подвластности , позднее — лица с когнатским родством по кровному происхождению ; постепенно агнатское родство вытеснялось когнатским и впоследствии было выведено из употребления. Гражданское цивильное право делило законных наследников на три очереди: 1. Агнаты: ими считались лица, соединенные законным родством, возникающим через лиц мужского пола: братья, рожденные от одного отца, были агнатами по отношению друг к другу, дядя по отцу считался агнатом по отношению к сыну брата, а последний — агнатом по отношению к первому.

МОДУЛЬНАЯ РАБОТА №3 ПО РИМСКОМУ ПРАВУ. Работа выполняется на отдельных листах до 25 декабря 2012г

Наследование по закону в преторском праве 114. Наследование по закону в преторском праве Преторское право возникло в эпоху, когда на первый план выступили отношения, связанные с когнатским родством. В силу этого преторское право различало не три, а четыре очереди законных наследников: 1. Подзаконные — наследники по закону; хозяин умершего вольноотпущенника и агнаты, исключая из них более отдаленных.

Очереди наследников. Обязательные наследники.

Примерные задания для повторения дисциплины Ниже приводятся примеры заданий, которые могут содержаться в тестах промежуточного контроля либо в интернет-экзамене. Выберите в вопросах те варианты ответов, которые считаете истинными. Начало формы А1. Договор купли-продажи это: 1 односторонний договор; 2 консенсуальный договор; 3 реальный договор. Конец формы Начало формы А2. Существенным условием любого договора было: 1 способ обеспечения обязательства; 2 условие о непреодолимой силе; 3 предмет договора. Конец формы Начало формы АЗ.

114. Наследование по закону в преторском праве

Наследованием называется переход имущества умершего лица одному или нескольким лицам. Наследование универсально: наследник принимает все права и обязательства, входящие в состав наследства. Наследование по закону по праву юстиниана Завещанием в римском праве признавалось не всякое распоряжение на случай смерти, а лишь то, которое содержало назначение наследника. Такое назначение должно было стоять в начале завещания.

В чем заключаются основные отличия деликтного обязательства от договорного? Деликтные обязательства — обязательства, которые возникали из правонарушения деликта , а не из договора. Деликт delictum в римском праве — причинение вреда вследствие прямого или косвенного нарушения прав с возникновением обязанности возместить вред.

.

Знать: задачи и систему римского права, место и значение римского права в Сколько очередей законных наследников различало право Юстиниана?

Римское наследственное право как базис становления наследственного права России

.

Тест по римскому праву

.

113. Наследование по закону в цивильном праве

.

Примерные задания для повторения дисциплины

.

Тест по римскому праву система подготовки к тестам Gee Test oldkyx.com

.

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев. Будь первым!

© 2020 asbir.ru